регистрация / вход

Шпаргалка по Правоведению 4

1.Особенности возникновения права. Восточный путь возникновения права (Древний Восток). Здесь на право оказывали сильное влияние традиции, поэтому до сих пор в некоторых странах в качестве главного источника права используются нормы религии.

1.Особенности возникновения права.

  1. Восточный путь возникновения права (Древний Восток). Здесь на право оказывали сильное влияние традиции, поэтому до сих пор в некоторых странах в качестве главного источника права используются нормы религии.
  2. Европейский путь возникновения права (Англия). В этих странах, кроме обычного права, также развивается формализованное законодательство и прецедентное право.

Однако, общим фактом возникновения права была необходимость урегулировать возникшие разного рода общественные отношения, которые не вмещались в рамки норм обычаев.

2.Понятие и сущность права.

Право – это система общеобязательных, формально определённых юр.норм, гарантированных и санкционированных гос-ом, регулирующих общественные отношения.

При рассмотрении сущности права важно учитывать два аспекта: 1) формальный – то,что любое право есть прежде всего регулятор; 2) содержательный – то, чьи интересы обслуживает данный регулятор.

3. Типы права: различные подходы.

Классовый подход: в рамках которого право определяется как система гарантированных гос-ом юр.норм, выражающих возведенную в закон волю экономически главенствующего класса;

Общесоциальный подход : в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества.

4. Понятие права в объективном и субъективном смысле.

Объективное право – это система общеобязательных, формально определённых юр.норм, устанавливаемых и обеспечиваемых гос-м, направленных на урегулирование общ.отношений. Объективное право – это законодательство, юридические обычаи, юр.процедуры и нормативные договоры данного периода в конкретном гос-ве.

Непосредственно не зависит от воли определённого лица и не принадлежит ему.

Субъективное право – это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворить собственные интересы лица. Субъективными правами выступают конкретные права человека (право на труд, образование и т.п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.

5. Принципы права: понятие и виды.

Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие закономерности и сущность права как специфического социального регулятора.

Общеправовые принципы действуют во всех без исключения отраслях права.

К ним относятся:

а) законность;

б) справедливость;

в) юр.равенство граждан перед законом и судом;

г) гуманизм;

д) демократизм;

е) единство прав и обязанностей;

ж) сочетание убеждения и принуждения.

Межотраслевые принципы: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности, принцип гласности судопроизводства и др.

Отраслевые принципы: в гр.праве – принцип рав-ва сторон в имущ.отношениях, принцип добровольности действий; в уголовном праве – принципы или презумция невиновности; В трудовом праве – принцип свободы труда и др.

6.Функции права: понятие и классификация.

Функция права – это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общ.отношений.

1) внешние – экономическая (право упорядочивает производственные отношения, закрепляют формы собственности и т.п.), политическая (регламентирует политические отношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и пр.), воспитательная (отражает определённую идеологию, оказывает специфическое педагогическое воздействие на лиц).

2) Внутренние :

Регулятивная функция права – это обусловленное соц.назначением направление правового воздействия, выражающееся в установлении позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав и возложении юридических обязанностей на субъектов права в целях закрепления и содействия развитию отношений, соответствующим интересам общ-ва, гос-ва, личности.

а) регулятивная статическая – решающие значение в поведении статической функции принадлнжит институтам политических прав и свобод, которые зафексированы в Конституции.

б) регулятивная динамическая – воздействие права на общ.отнош-я путём обеспечения активного поведения субъектов права. Она воплощена в институтах гражданского, адм-го, трудового права.

Охранительная функция – это обусловленное соц.назначением направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных экономических, полит – х, нац –х и личных отношений, их неприкосновенность, установление мер юр.защиты и юр.ответственности, порядка их возложения и исполнения.

7. Правовая система общества: понятие и структура.

Система права – это внутреннее строение права, выражающееся в единстве и согласованности всех действующих правовых норм и их логическом определении по отраслям, подотраслям и правовым институтам.

Система права состоит из:

а) правовых норм;

б) отраслей права;

в) подотраслей права;

г) правовых институтов.

8.Соотношение и взаимосвязь государства и права.

Государство и право – это общественные явления, обусловленные возникновением, функционированием и развитием общества. Государства и право есть результат развития человеческого общества.

Проблемы возникновения, природы, сущности гос-ва и права, их функционирования и отражения в сознании людей относятся к разряду политических, поскольку они связаны с властью и властными отношениями и оказывают влияние на политико-правовую жизнь общ-ва.

Гос – во и право изучается юридическими науками. В основе разграничения юр.наук лежит предметный кретерий, то есть особый круг общественных явлений, который изучает данная наука. Но при этом учитывается связь гос-ва с др.общ.феноменами (культурой, моралью, политикой).

9. Понятие, структура и виды правосознания.

Правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, чувств, настроений, относящихся к праву. Оно включает в себя и само представление о праве, т.е.правопонимание, взгляды на роль права, правовых учреждений в жизни общества и гос-ва, идеи о правах человека, его ответственности перед другими людьми, гос-ом и обществом.

Структура:

Правовая идеология – это совокупность юр.идей, теорий, взглядов, которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают правовую реальность.

Правовая психология охватывает совокупность правовых представлений, желаний, чквств, настроений, характерных для конкретной соц.группы или общ-ва в целом.

Виды:

По субъектам – индивидуальное; групповое; общественное.

По глубине отражения правовой реальности – обыденное, профессиональное, научное.

Обыденное правосознание – массовые представления людей, их эмоции, настроения по поводу права и законности.

Профессиональное правосознание – понятия, представления, идеи, убеждения, традиции, стереотипы, складывающиеся в среде профессионалов – юристов. Эта Разновидность правосознания играет наиболее сущ.роль в реализации юр.норм, и от её демократической и гуманистической адекватности зависит стиль и дух правовой практики.

Научное правосознание – идеи, концепции, взгляды, выражающие систематизированное, теоретическое освоение права (Ученые – правоведы).

10. Правовая культура: понятие структура.

Правовая культура – это качественное состояние правовой жизни общества, которое выражается в достигнутом уровне совершенства правых актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и правового развития личности, а также в степени свободы её поведения и взаимной ответственности гос-ва и личности, положительно влияющих на общественное развитие и поддержания самих условий осуществления общества.

Правовая культура личности – это знание, понимание и уважение права, проявляющееся в осознанном исполнении его предписаний.

Структура правовой культуры содержит:

- право как систему норм, выражающих возведённую в закон гос.волю;

- правоотношения как систему общественных отношений, участники которых обладают взаимными правами и обязанностями;

- правосознание как систему духовного отражения своей правовой действительности;

- правовые учреждения как систему гос.органов и общ.организаций, обеспечивающих правовой контроль, реализацию права;

- правовое поведение, деятельность.

11. Понятие и признаки норм права.

Норма права – это установленное гос-м или санкционированное им общеобязательное правило поведения, соответствующее основным правовым принципам и обеспечиваемое при необходимости принудительной силой гос-ва.

Признаки правовой нормы:

1) Норма права исходит от гос-ва и является официальным выражением гос-ой воли.

2) Формальная определённость норм права, которая проявляется в том, что норма издается и санкционируется гос-ом и выражается в определённой, строго установленной форме (письменной).

3) Норма права охраняется от нарушений принудительной силой гос-ва.

4) Норма права складывается из двух разновидностей общеобязательных правовых предписаний:

А) правила поведения - это непосредственно регулятивные нормы.

Б) исходные (отправные, учредительные) предписания – Нормы опосредованного регулирования. Они устанавливают общие начала, исходные положения и направления правового регулирования.

5) норма права является гос.регулятором общественных отношений.

6) Норма права выступает как модель, эталон, мера, масштаб должного или возможного, разрешаемого или запрещаемого поведения людей, и как критерий оценки правомерного и неправомерного, законного и противозаконного поведения.

12. Структура норм права.

Норма права состоит из:

Гипотезы , которая определяет условия и обстоятельства, при которых применяется данная правовая норма. Гипотеза отвечает на вопросы – кто, где, когда, и при каких условиях. Гипотеза может быть абсолютно определённой, относительно определённой и недостаточно определённой;

Диспозиции , которая содержит правило поведения, создает субъективные права и юр.обязанности. Диспозиция есть наиболее важная часть правовой нормы. Она отвечает на вопросы – что делать, чего не надо делать. Диспозиция может быть абсолютно определённой, относительно определённой и недостаточно определённой;

Санкция , которая определяет меру гос принуждения, применяемую к субъекту, за нарушение нормы права и указывает на неблагоприятные юридические последствия, которые должен претерпеть нарушитель. Санкция отвечает на вопрос – какие последствия могут наступить в случае нарушения правовой нормы(т.е.гипотезы и диспозиции). Санкции бывают абсолютно определённые, относительно определённые, простые, альтернативные, кумулятивные.

13. Понятие и виды форм (источников) права.

Под внешней формой права понимается комплекс юр.источников, формально закрепляющих правовое явление и позволяющих адресатам правовых норм ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться им.

Виды источников права: Религиозные тексты; правовой обычай; правовой прецедент; юридическая наука (правовая доктрина); договоры нормативного содержания; общие принципы права; нормативный правовой акт.

14.Понятие и виды нормативных актов: Признаки и виды законов.

Нормативный правовой акт – это официальный документ, принятый компетентными органами гос-ва и содержащий общеобязательные юридические нормы.

В зависимости от юр.силы нормативные правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.

Подзаконные нормативные правовые акты – это акты, принимаемые исполнительно – распорядительными органами гос-ва на основе исполнения законов. К ним относятся:

- указы Президента;

- постановления и решения Правительства;

- норм.акты министерств, ведомств, комитетов в виде инструкций, положений, приказов;

- нормативные акты местных исполнительных органов;

- локальные нормативные акты, т.е.акты, принимаемые организациями, предприятиями, учреждениями.

Иерархия нормативных правовых актов регулируется специальным Законом РК «О нормативных правовых актах», принятым 24 марта 1998г.

Закон – это нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принимаемый высшим законодательным органом в особом процедурном порядке.

Конституционные закрепляют основы общественного и гос строя, служат юр.базой для текущего законодательства.

Текущие принимаются на основе и во исполнение конституционных законов, составляют текущее законодательство и регулируют различные стороны экономической, культурной, политической жизни страны.

15.Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Во времени:

Момент начала действия норм.акта является истечение определённого срока после его официального опубликования (как правило, 10 дней).

Также момент начала действия некоторых актов является момент их принятия или официального опубликования, если об этом прямо говорится в акте.

Время вступления норм.прав.акта в действие может быть указано в нем самом, в спец.принятом по этому поводу акте.

Прекращение действия норм.актов связывается со следующими обстоятельствами:

1) истечение срока действия, на который был принят тот или иной акт;

2) в связи с прямой отменой норм.акта;

3) в связи с принятием нового акта.

4) Признание акта неконституционным и вследствие этого юридически ничтожным по решению Конституционного Совета.

Под пространством понимается часть земной поверхности в пределах гос границ, её недра, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство над ними, территории военных и других судов в открытом море, летательные аппараты, а ткже территории посольств.Действие норм.прав.актов в прострвнстве распространяется либо на всю территорию гос-ва, либо на определённую часть территории гос-ва.

Круг лиц включает в себя граждан, лиц без гражданства и иностранцев.По общему правилу, норм прав акты распространяются на всех лиц, находящихся на территории гос –ва, одинаково.

Представители иностранных гос – в наделены правом дипломатического иммкнитета (экстерриториальности). Вопрос об их уголовной и адм.ответственности за правонарушения, совершённые на тер-ии РК, решаются дипломатическим путём.

16.Правотворчество: понятие, принципы и виды.

Правотворчество – это особая форма гос деятельности по созданию, изменению и отмене правовых норм, основанная на познании объективных социальных потребностей и интересов общества. Правотворческий процесс основывается на определённых принципах, к числу которых можно отнести следующие: демократизм, гласность, профессионализм, законность, связь с правоприменительной практикой.

Принципы :

1) демократизм характеризует степень участия граждан в этом процессе, уровень развития процедурных норм и институтов в обществе;

2) гласность означает открытость правотворческого процесса для широкой общественности;

3) профессионализм – заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди – юристы, управленцы, экономисты и др.;

4) законность – данная деятельность должна осуществляться в рамках и на основе Конституции и иных законов;

5) научность – в процессе подготовки нормативных актов важно изучать социально – экономическую, политическую и иные ситуации, объективные потребности развития общества.

6) Связь с правоприменительной практикой – без связи с правоприменителем законодательный орган не будет знать результата своего труда, не сможет судить об эффективности принятия правовых решений, корректировать свою работу.

Виды :

1) непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума – всенародного голосования по наиболее важным вопросам гос и общ жизни;

2) непосредственная правоустановительная деятельность полномочных гос органов;

3) санкционирование гос органами норм, которые сложились независимо от них в виде обычая или выработаны негос организациями.

17.Понятие и стадии законотворческого процесса в РК.

Суть законотворчества – это принятие высшим законодательным органом ( Парламентом) нормативных актов, обладающих высшей юридической силой. Он включает в себя четыре основные стадии:

1) законодательную инициативу;

2) обсуждение законопроекта;

3) принятие закона;

4) опубликование закона.

Все эти моменты нашли своё отражение в Конституции Республики Казахстан.

18.Систематизация нормативных актов: понятие и виды.

Систематизация – это упорядочение нормативных актов с целью удобства их использования.

Существует три вида систематизации нормативных актов:

1) Инкорпорация – это вид систематизации, при которой норм.акты собираются в сборник, где каждый из нормативных актов сохраняется своё юридическое значение, при этом содержимое нормативных актов не изменяется.

Виды инкорпорации: тематический и хронологический.

2) Консолидация – это вид систематизации, при которой норм.акты собираются в сборник без изменения содержания, но каждый из норм.актов теряет своё самостоятельное юридическое значение.

3) Кодификация – это вид систематизации нормативных актов, когда норм.акты собираются в сборник, перерабатываются и делается единый нормативный акт, в котором все вошедшие норм.акты теряют своё самостоятельное значение. В процессе кодификации устраняется устаревший материал, заполняются пробелы, все статьи нового норм.акта согласуются между собой. В результате получается новый норм.акт – Кодекс. Поскольку кодификация очень сложный процесс, то кодификацией занимаются только законодательные органы (Парламент).

19.Понятие и структурные элементы системы права.

Система права – внутреннее строение права, выражающееся в единстве и согласованности всех действующих правовых норм и их логическом распределении по отраслям, подотрослям и правовым институтам. Система права состоит из: а) правовых норм – это единичное общеобязательное правило поведения, регулирующее общественное отношение, гарантируемое и санкционируемое гос-м и выраженное в статьях нормативных актов; б) отраслей права – это наиболее крупная часть системы права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих качественно однородную сферу общественных отношений присущим её методом правового регулирования. ; в) подотраслей права; г) правовых институтов.

Системное устройство права означает, что оно представляет собой целостное образование, состоящее из множества элементов, находящихся между собой в определённой иерархической связи.

Основные черты системы права:

1) её первичным элементом выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования – отрасли. Внутри отраслей существуют подотрасли и институты права;

2) её элементы не противоречивы, внутренне согласованы, взаимосвязаны, что придает ей целостность и единство;

3) она обусловлена соц.-экономическими, политическими, национальными, религиозными, культурными, историческими фактами;

4) имеет объективный характер, так как зависит от объективно существующих отношений и не может создаваться по чисто субъективному усмотрению людей. Если предмет правового регулирования отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод – как регулирует.

20.Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

Предмет правового регулирования составляют однородные общественные отношения, на регуляцию которых направлены правовые нормы. Предмет правового регулирования есть главное основание деления права на отрасли, тогда как метод правового регулирования есть дополнительное онование.

Метод правового регулирования – это савокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных отношений. Выделяют следующие основные методы правового регулирования:

1) императивный – метод властных предписаний, субординации, онованных на запретах, обязанностях, наказаниях;

2) диспозитивный – метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях;

3) поощрительный – метод вознагрождения за определённое заслуженное поведение;

4) рекомендательный – метод совета осуществления конкретного желательного для общ-ва и гос-ва поведения.

21. Отрасль права. Краткая характеристика отраслей права.

Отрасль права- это наиболее крупная часть системы права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих качественно однородную сферу общественных отношений присущим её методом правового регулирования.

Признаки отрасли права:

- каждая отрасль имеет свой предмет правового регулирования и свой метод правового регулирования;

- имеет своё законодательство, как правило, самостоятельные кодексы;

- имеет свой особый юридический режим, регламентирующий правовое положение субъективного права, устанавливающий способы реализации прав и обязанностей и гос – но-правовые меры, направленные на неукоснительную реализацию норм.

Отрасль права
Публичное право Частное право Материальное право Процессуальное право

-конст.

-уголовное

-адм – ое

-финансовое

-граж –

данское

-семейное

-трудовое

-конституционное

-уголовное

-адм – ое

-финансовое

- гражданское процессуальное

- уголовно - процессуальное

22. Частное и публичное право.

Частное право – это норма, регулирующая область гос.дел, т.е.статуса свободной личности, институтов, построенных на началах автономии, юридического равенства субъектов, их несоподчиненности между собой. К частному праву относятся гражданское право, частично семейное право.

Публичное право – это нормы, регулирующие область гос.дел,т.е.устройство и деятельность гос-ва как публичной власти, всех публичных институтов, построенных на началах власти и подчиненности, на отношениях субординации.

К публичному праву относятся такие отрасли права, как конституционное, уголовное, административное, процессуальное, финансовое право и др.

23. Правоотношения: понятие и признаки.

Все отношения можно разделить на три группы:

1) регулируемые правом или правоотношения;

2) не регулируемые правом и, значит, не имеющие юридической формы;

3) частично регулируемые. В основе такого деления лежат три критерия: соц.необходимость, гос.заинтерисованность и возможность внешнего контроля.

Любое правоотношение есть общ.отношение, но не всякое общ.отношение есть правоотношение.

Правоотношения составляют основную сферу общественной цивилизованной жизни. Везде, где действует право, его нормы, постоянно возникают, прекращаются или изменяются правоотношения. Особенно они развиты в гражданском обществе, правовом гос-ве. Они сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Вот почему правоотношения – одна из центральных проблем правовой науки, теории права.

Признаки правоотношений:

  1. Они возникают, прекращаются или изменяются только на основе правовых норм. Нет нормы права – нет и правоотношения. Они представляют собой некоторое единство, целостность.
  2. Правоотношение – это взаимная связь между субъектами, в результате которой субъекты наделяются взаимными юридическими правами и обязанностями, которые в правовой науке принято называть субъктивными. Эта связь и есть собственно правоотношение, в рамках которого праву одной стороны соответствует обязанность другой стороны, и наоборот.
  3. Правоотношение – это всегда двусторонняя или многосторонняя связь. В большинстве правоотношений каждый из их участников одновременно обладает правом и несёт обязанность.
  4. Правоотношения носят волевой хар-р. Это проявляется двояко. Во-первых, через нормы права отражается гос.воля; Во – вторых, в силу того, что правоотношение не может наступать без волеизъявления его участников, по крайней мере одного из них, необходим волевой акт или действие, дающее начало правоотношению.
  5. Правоотношения охраняются и гарантируются гос – м.
  6. Правовые отношения отличаются строгой определённостью сторон, т.е.субъектов и персонификацией их прав и обязанностей. Правоотношение – всегда кокретное отношение «кого – то» с «кем – то».

Правоотношение – это возникающая на основе права и находящаяся под охраной гос-ва особая правовая связь между участниками, в результате которой между ними возникают взаимные юридические права и обязанности.

24. Предпосылки возникновения правоотношений.

Правоотношения могут возникать и функционировать лишь при определённых предпосылках. Различают общие и специальные (юридические) предпосылки. К общим предпосылкам относятся следующие: наличие не менее двух субъектов, наличие интересов, потребностей субъктов правоотношений.

Юридические предпосылки – это наличие нормы права, наличие праводееспособности субъектов и наличие юридического факта.

Правосубъектность является одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений.

25. Понятие и виды субъектов правоотношений .

Субъекты правоотношений – это участки или стороны правоотношений, обладающие праводееспособность

По субъектам правоотношения делятся на абсолютные и относительные.

В абсолютных точно определена одна сторона, например, собственник вещи, которому противостоят все те, кто с ним соприкасается или может соприкоснуться, и которые обязаны уважать это его право, не чинить никаких препятствий его реализации. В этом смысле, например, право собственности является абсолютным.

В относительных правоотношениях строго определены обе стороны ( например, должник – кредитор, продавец – покупатель). Их можно назвать поименно.

По кол-ву субъектов различают простые правоотношения ( между двумя субъектами) и сложные (между несколькими и даже неограниченным числом); кратковременные и долговременные.

Субъекты правоотношений делятся на физические -это граждане, гос-ва,лица без гражданства и иностранцы, и юридические лица -это учреждения, предприятия, организации. Юр.лицо обладает: имущественной обособленностью; способностью от своего имени приобретать соответствующие права и нести обязанности; правом быть истцом и ответчиком в суде; внутренним единством; собственным именем, адресом; способностью отвечать за свои действия собственным имуществом.

26. Правоспособность и дееспособность субъектов права.

Правоспособность – это признаваемая гос – м общая возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем.

Дееспособность – это способ лица иметь права и обязанности, своими действиями осуществлять их, а также нести ответственность за последствия своих действий.

Полная -наступает с момента совершеннолетия, т.е.по достижении 18-летнего возраста.

Неполная . Обладают несовершеннолетние и лица, страдающие душевными заболеваниями.

Общая -определяется общеправовым статусом человека и гражданина(рав-во всех перед законом, право на судебную защиту и т.д.).
Ограниченная . Хронический алкоголик и наркаман, ставящее в тяжёлое материальное положение свою семью, а также душевнобольное лицо.
Родовая -опр.родом деятельности субъекта(гос.служба, правоохранительная деятельность, частно предпринемательская деят-ть.
Частичная.
Специальная -предпологает специфику функциональных полномочий субъекта в рамках родовой дееспособности(спец.деееспособность следователей, участковых инспекторов, сотрудников спецподразделений МВД РК, прокурорских работников, судей).

Правоспособность и дееспособность вместе взятые называются правосубъктностью (или праводееспособнолстью ).

Правосубъктность- это возможность или способность лица быть субъектом права со всем вытекающими отсюда последствиями.

27. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.

Субъективное право – это гарантируемые законом вид и мера возможного или дозволенного поведения лица, реализация которой зависит от воли и сознания субъекта.

Юридическая обязанность – это вид и мера должного или требуемого поведения. В основе субъективного права лежит юридически обеспеченная возможность; в основе обязанности – юридически закрепленная необходимость. Носитель возможности называется управомоченным, носитель обязанности – правообязанным.

Субъективное право включает в себя следующие элементы:

1) право на собственные действия, или право- поведение.

2) Возможность или право требовать от правообязанного лица соответствующего поведения, т.е.право на чужие действия;

3) Возможность или право обжаловать действия противостоящей стороны в случае не исполнения им своих обязанностей, т.е.право-притязание.

4) Возможность или право пользоваться на основе данного права определённым социальным благом, т.е.право-пользование.

Структура юридической обязанности соответствует структуре субъективного права и включает в себя следующие компоненты:

1) необходимость лица совершать определённые действия или воздержаться от них;

2) необходимость правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные требования управомоченного;

3) необходимость нести ответственность за исполнение этих требований;

4) необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он имеет право.

28. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

Механизм правового регулирования – это система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.

Цель механизма правового регулирования – обеспечить беспрепятственное движение интересов субъектов к ценностям, т.е.гарантировать их справедливое удовлетворение.

Основные элементы:

1) Норма права.

2) Юридический факт или фактический состав с таким решающим фактом, как организационно – исполнительный правоприменительный акт.

3) Правоотношение.

4) Акты реализации прав и обязанностей.

5) Охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент).

29. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.

1) Малозначительность.

2) Казус (случай).

3) Необходимая оборона.

4) Крайняя необходимость.

5) Действие по приказу.

6) Действие под психическим или физическим принуждением.

7) Нанесение вреда лицу, совершающему преступление, при задержании.

8) Нанесение вреда лицу при совершении оперативно-разыскных мероприятий.

9) Обоснованный риск.

30. Объекты правоотношений: понятие и виды.

Объекты правоотношений - это то, на что направлены действия участников правоотношений. Иными словами, объект – это то, ради чего возникло правоотношение. Объектом правоотношения являются реальные общественные отношения, регулируемые правом. Общим объектом ( предметом) правового регулирования являются общественные отношения.

В зависимости от характера и видов правоотношений их объектами выступают:

1) Материальные блага (вещи, предметы, ценности).

2) Нематериальные личные блага (права и свободы человека).

3) Поведение, действие субъектов, разного рода услуги и их результаты.

4) Продукты духовного творчества.

5) Ценные бумаги, официальные документы.

?31. Основные теории правопонимания.

Нормативистский подход . Его сторонники (Штаммлер, Новогородцев, Кельзин и др.) определяют право как совокупность охраняемых гос-ом норм. Содержание нормативистского подхода определяется во взгляде на действительность через призму принятых гос нормативных актов.

Теологическая теория в своем объяснении опиралась на божественные книги, и в первую очередь на Библию. Представители данной теории (Аристотель, Фома Аквинский) полагали, что если естественные права принадлежат человеку от рождения, то они могут иметь и божественное происхождение.

Историческая школа права. Её представители (Ф.Савиньи, Гуго, Г.Пухта и др.) утверждали, что право не создается законодателем, оно появляется самопроизвольно в результате развития народного духа (как появился язык).

Психологический подход. Представители (Л.И.Петражицкий, Росс, И.М.Рейснер и др.) наряду с нормами в праве право включает и правовое сознание, правовые эмоции людей.

Социологический подход. Представители соц.теории права (П.Эрлих, Л.Дюги, С.Н.Муомцев и др.) полагали, что право воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реализации законов, т.е.отставили взгляды на право как на деятельность физ.и юр.лиц, реализующие в той или иной степени свои полномочия.

Марксиситский подход. Представители марксистской теории (Маркс, Энгельс, Ленин и др.) понимали право как возведённую в закон волю экономически господствующего класса и содержание выраженной в праве классовой воли определяли характером материальных производственных отношений, носителями которых выступали классы собственников основанных средств производства, держащие в своих руках гос власть.

Интегративный подход к применению права исходит из того, что вряд ли в действительности существует вполне совершенное право, и поэтому представители данного подхода, взяв из различных теорий самые рациональные, на их взгляд, стороны, вывели следующее определение: Право – это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношение друг с другом.

Естественно – правовая теория права. Сторонники этой теории права(Т.Гоббс, Д.Локк, Арадищев и др.) полагали, что кроме права, еоторое устанавливает гос-во, сущ.естественное право, присущее человеку от рождения. Это – право на жизнь, свободу, рав – во, собственность и ряд других.

32. Отличие нормативных актов от актов применения права.

Акт применения права – это официальное решение компетентного органа по конкретному юридическому делу.

Данный акт состоит из 4 частей – вводная, констатирующая (описательная часть), мотивировочная часть, резолютивная часть.

Акты применения права

Нормативные правовые акты

1.Норм права не содержат

2.Источниками права не являются

3.Носят индивидуальный характер, т.е.привязаны к определённым субъектам, конкретным обстоятельствам, месту и времени.

4.Рассчитаны на однократное применение

1.Акты содержат нормы права

2.Являются источниками права

3.Вводят, изменяют или отменяют правила общего характера

4.Расчитаны на многократное применение

33.Юридический состав правонарушения.

Юр.состав правонарушения – это система признаков правонарушения, необходимых для возложения юр.ответственности.

В юр.науке выделяют следующие элементы правонарушения:

1) Объекты правонарушения – это то, на что посягает правонарушение; родовым объектом выступают общественные отношения, а видом – жизнь, честь, здоровье, имущество и др.

2) Субъект правонарушения – лицо, совершившее виновное, противоправное деяние. Субъектом признается лицо, обладающее деликтоспособностью.

3) Объективная сторона – это внешнее проявление противоправного деяния.

4) Субъективная сторона – это совокупность признаков, характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его последствиям. Здесь главной категорией выступают вина, мотив и цель .

34. Понятие правопорядка.

Правопорядок – это состояние упорядоченности общ отношений, основанное на праве и законности. Это конечный результат реализации правовых предписаний, результат соблюдения, исполнения правовых норм, т.е.законности.

Порядок – это форма упорядочения отношений, которые поддерживаются как стабильные, отвечающие интересам всего общества. Они урегулированы многообразными социальными нормами ( морали, обычаев, общественных организаций, права и др.)

Правопорядок существует в результате того, что участники юридически регулируемых общественных отношений реализуют свои субъективные права и обязанности, следует режиму законности. В его сфере находятся все общ отношения, регулируемые нормами права.

Правопорядок – это тот социальный результат, к которому стремятся гос-во и весь народ, используя разнообразные рычаги и средства.

35. Соотношение законности, правопорядка и демократии.

Законность
Правопорядок

Демократизм

Законность – это особое состояние деятельности, выражающееся в свойствах юр.правомерности последствий.

Порядок – это форма упорядочения отношений, которые поддерживаются как стабильные, отвечающие интересам всего общества.

Законность – идеальное , правопорядок – сущее, реальное . Первое – требование , второе – практика.

36.Понятие и принципы законности.

Законность – это принцип, метод и режим строгого, неукоснительного исполнения и соблюдения норм права всеми участниками общественных отношений.

Принципы законности – это основные идеи, начала, выражающие содержание законности.

1) Принцип всеобщности . Перед законом все равны и все должны ему подчиняться, в противном случае предполагается неотвратимость ответственности.

2) Принцип единства . Единство законности состоит в её единообразном понимании.

3) Принцип верховенства закона .

4) Принцип неотвратимости реализации законности . Означает пресечение любых нарушений закона, от кого бы они не исходили, неотвратимость ответственности за эти нарушения.

5) Принцип недопустимости противопоставления законности и целесообразности .

6) Принцип неразрывной связи законности и культурности . Чем выше уровень культуры общества в целом, отдельных граждан, тем выше и уровень законности.

37. Понятие, признаки и виды правонарушений.

Правонарушение – это виновное противоправное действие (бездействие) лица, причиняющее вред обществу, гос-ву или личности, за которое следует юр.ответственность.

Признаки:

А) Общественная вредность, опасность – основной объективный признак, определяющая черта правонарушения и его основополагающее объективное основание, ограничивающее правомерное от противоправного.

Б) противоправность – есть юр.выражение общ.опсности деяния, его вредности для общ-ва.

В) виновность, т.е.правонарушение – есть результат свободного волеизъявления правонарушителя, есть виновное поведение.

Г) деяние в форме действия или бездействия . Бездействие является правонарушением в случаях, когда лицо было обязано выполнить юр.требования, но не выполнило их;

Д) наказуемость, т.е.возможность применения принудительных мер со стороны гос-ва.

Признаки правонарушения: фактический характер; волевой характер; противоправный характер; деяние вменяемого лица в форме действия или бездействия; осознанный характер; социально вредный (социально опасный) характер; обязательность юр.ответственности правонарушителя за совершенное правонарушение.

Виды:

Правонарушения
Проступки – это правонарушения, которые отличаются меньшей степенью социальной вредности и общ.опасности. Преступление – это наиболее общественно опасное, уголовно наказуемое деяние, наносящее наибольший вред личности, обществу, государству.

1.Гражданско-правовой поступок , т.е.нарушение договорных гражданско-правовых обязательств.

2.Административный проступок , т.е.административные правонарушения, посягающие на установленый законом общественный порядок, на отношения в области исполнительно-распорядительной деятельности органов государства, на права и свободы граждан.

3.Дисциплинарный проступок , т.е.дисциплинарные правонарушения, которые совершаются в сфере трудовых отношений и посягают на внутренний распорядок деятельности предприятия, учреждений, организаций, в виде нарушений или невыполнений служебных обязанностей.

4.Процессуальные нарушения , посягающие на установленные законом процедуры осуществления правосудия (неявка свидетеля в суд).

38. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности.

Юридическая ответственность – это необходимость лица подвергнуться мерам гос принуждения в случае совершения нарушения.

Признаки:

а) устанавливается гос-м в виде правовых предписаний;

б) выступает в качестве реализации санкции правовой нормы;

в) основана на гос принуждении;

г) возникает только в результате совершения правонарушения;

д) выражается в негативных последствиях для лица, совершившего правонарушение;

е) связана с возложением обязанностей;

ж) реализуется в процессуальной форме;

з) принимается компетентными гос органами.

Основания:

Фактическим основанием юр ответственности является правонарушение. Лицо может быть привлечено к юр ответственности только при наличии в его действии всех элементов состава правонарушения.

Виды:

а) В зависимости от отрасли, к которой относится юр ответственность:

- административная наступает в случае совершения проступка административного характера и выражается в форме взысканий и штрафов;

- гражданская возникает в результате нарушения договорных обязательств или за причинение имущественного внедоговорного вреда. Основной принцип гражданско-правовой ответственности – полное возмещение вреда;

- уголовная применяется только в результате совершения преступления в форме лишения свободы, штрафа;

- материальная возникает при нанесении вреда или ущерба каким-либо гос предприятиям, учреждениям, организации в форме обязанности возместить ущерб;

- дисциплинарная возникает в результате нарушения воинского, трудового, учебного порядка в форме выговоров, замечаний или увольнений.

б) В зависимости от органов, возлагающих юр ответственность, делятся на ответственность возлагаемую:

- судом;

- гос органами управления;

- др структурами (например, руководителями предприятий, организаций, учреждений в случае совершения трудовой дисциплины).

39. Правомерное поведение: понятие и виды.

Правомерное поведение – это такая деятельность человека, которая обусловлена его культурно – нравственным воззрениями и опытом в сфере социального действия права и основания на сознательном выполнении его целей и требований.

Виды:

Социально активное поведение . Общественно полезная, одобряемая гос –м и обществом деятельность в правовой сфере. Такой вид правомерного поведения должен быть присущ лицам, занимающим ответственные должности, руководителям организаций, высшим должностным лицам, Президенту, депутатам Парламента, лидерам общественных движений, политических партий и др.лицам.

Привычное (положительное) поведение.

Конформистское поведение представляет собой пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего поведения мнению или действиям окружающих.

Маргинальное поведение. Маргинальное (маргинал – пограничный, промежуточный) правомерное поведение основано прежде всего на боязни юр наказания и на личных расчетах.

40. Пробелы в праве и способы их устранения и преодоления.

Пробелы в праве – это отсутствие в действующей системе законодательства нормы права, необходимой для решения вопроса, требующего правового регулирования.

Существуют следующие способы преодоления пробелов в праве:

1. Аналогия закона – решение конкретного юр.дела на основании правовой нормы.

2. Аналогия права – решение конкретного дела на основе общих принципов права (гуманизм, справедливость, равенство перед законом и др.)

Для использования аналогии необходимо:

1) установить, что данная ситуация имеет юр.характер (порождает юр.последствия) и требует правового решения;

2) убедиться, что данной отрасли права отсутствует конкретная норма, регулирующая подобные случаи (установить пробел в праве);

3) установить, не запрещено ли применять аналогию закона или аналогию права в данном случае;

4) отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на её основе решить дело (аналогию закона);

5) при отсутствии сходной нормы установить общие принципы права (или отрасли права) и на их основе решить дело (аналогию права);

6) дать в решении делу мотивированное объяснение причин и оснований применения к данному случаю аналогии закона или аналогии права.

41. Правовой статус личности: понятие, структура и виды.

Правовой статус – это юридически закреплённое положение субъекта в обществе.

Правовой статус представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и гарантируемых государством.

Структура :

1) права и обязанности;

2) законные интересы;

3) правосубъектность;

4) гражданство;

5) юр.ответственность;

6) правовые принципы.

Виды :

1) общий, или конституционный, статус гражданина (статус лица как гражданина гос-ва, члена общества;

2) специальный, или родовой, статус определённых категорий граждан (пенсионеры, рабочие, крестьяне, инвалиды и т.п.);

3) индивидуальный статус (пол, возраст, семейное положение, выполняемая работа);

4) статус физических и юридических лиц;

5) статус иностранцев, лиц без гражданства, беженцев;

6) статус казахстанских граждан, находящихся за рубежом;

7) отраслевые статусы: гражданско – правовой, адм. – правовой и т.п.(сложная собирательная категория, отображающая весь комплекс связей человека с обществом, гос-м, коллективом, окружающими людьми);

8) профессиональные и должностные статусы (статус депутата, министра, судьи, прокурора);

9) статус лиц, работающих в различных экстремальных условиях или особых регионах страны.

42. Реализация права: понятие и виды.

Реализация права следует за правотворческой деятельностью гос-ва. Реализовывать правую норму – значит воплотить в жизнь её предписания, выраженную в ней волю законодателя, создать нужную модель поведения.

Виды (формы) реализации права:

1) Соблюдение .(Участники общ.отношений не допускают нарушения законов и других нормативных правовых актов).

2) Исполнение . (Адресуется участникам правоотношений, которые обязаны выполнить предписания законов, путём выполнения их указаний).

3) Использование . ( Субъекты реализуют предоставленные им законом права. Использование права направлено на осущ правомочий лица, и следовательно, по его усмотрению здесь может иметь место как активное, так и пассивное поведение).

43. Способы и объем толкования правовых норм.

Толкование правовых норм -это сложный волевой процесс, цель которого установить точный смысл норм права.

Толкование-уяснение – это внутренний, мыслительный процесс, происходящий в сознании субъекта, применяющего норму права.

Толкование-разъяснение – адресовано не себе, а другим участникам отношений(разъяснение права есть объяснение и изложение смысла гос воли в нормативных правовых актах.

Объём :

Адекватное толкование – словесное выражение нормы права и её действительный смысл идентичны;

Расширенное толкование – действительный смысл и содержание правовой нормы шире, чем её словесное выражение;

Ограниченное толкование – действительный смысл нормы права уже, чем её словесное выражение.

44. Стадии процесса применения норм права. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.

Применение права – это властная организующая деятельность компетентных органов по реализации норм права в конкретном случае, в результате которого выносится индивидуально-правовой акт (акт применения права).

Стадии применения права:

1) установление фактических обстоятельств дела;

2) установление юр.основы дела. Сюда относится подбор правовой нормы, проверка его подлинности, толкование нормы права;

3) принятие решения по делу и доведение решения до адресата.

Акты применения права – это официальное решение компетентного органа по конкретному юридическому делу.

Данный акт состоит из 4 частей – вводная часть, констатирующая (описательная часть), мотивировочная часть, резолютивная часть .

Виды:

По субъектам:

1. акты гос органов и общ организаций;

2. акты главы гос-ва – Президента РК;

3. акты органов управления;

4. акты органов правосудия;

5. акты органов прокуратуры;

6. акты коллегиальные и единоличные.

По форме правоприменительной деятельности:

7. исполнительные акты;

8. правоохранительные акты.

По форме внешнего выражения:

1. акты – документы – надлежаще оформленное решение конкретного органа, составленное в письменной форме.

2. акты – действия – это действия субъектов правоприменения, которые обладают властной силой и влекут юр.последствия (устные распоряжения руководителей органа, жесты милиционера, осуществляющего регулирование движения транспорта и пешеходов).

По времени:

1. акты однократного действия (наложение штрафов).

2. длящиеся (регистрация брака, назначение пенсии и др.).

По содержанию и значению в механизме реализации права:

  1. конкретизирующие (регламентирующие) акты.
  2. регистрационные акты.
  3. акты о признании.
  4. разрешающие (разрешительные) акты.
  5. запрещающие (запретительные) акты.

45. Понятие и классификация юридических фактов.

Юридический факт – это конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение, изменение и прекращение правовоотношений. Эти обстоятельства указываются в гипотезах правовых норм, и когда они возникают в реальной жизни, это приводит к тому, что у определённых субъектов появляются, изменения или прекращаются взаимные права и обязанности.

Юридические факты бывают правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие.

По волевому критерию юр. Факты:

Действия - это акты поведения, поступки людей, находящихся под контролем их сознания. Правовые события – события, которые не зависят от воли и сознания людей, с ними закон связывает определённые юр.последствия.

Правомерные – соответствующие правовым предписаниям.

Не правовые – нарушающие правовые нармы.

Юр.акты Юр.поступки

46. Толкование норм права: понятие и виды по субъектам.

Толкование правовых норм -это сложный волевой процесс, цель которого установить точный смысл норм права.

Виды толкования норм права по субъектам:

1. официальное толкование – дается уполномоченными на то субъектами; гос органами,

должностными лицами, общ организациями. Оно юр.значимо, и вызывает правовые последствия.

Официальное толкование.
Нормативное – не ведёт к созданию новых правовых норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Казуальное предполагает разъяснение смысла правовой нормы для применения в конкретном случае. Аутентичное означает, что разъяснение смысла применяемых норм исходит от принявшего их органа. Легальное осущ теми субъектами, которым это поручено. Имеет подзаконных характер.
судебное административное
2.неофициальное толкование – это разъяснение правовых норм неофициальным субъектам. Например, юристами-практиками. Оно не является общеобязательным и юридически значимым, не влечет юр.последствий.
обыденное профессиональное Доктринальное (научное)

47. Юридические коллизии и способы их разрешения.

Юридические коллизии – противоречия между правовыми нормами, регулирующие одни и те же общественные отношения.

На случай возникновения коллизий существует коллизионная норма – это своеобразный механизм «саморегулирования» в системе права, призванный тем самым способствовать единству и согласованности правил.

Коллизионная норма предписывает, какую из двух норм следует применять в том или ином случае.

Коллизионные норма

Темпоральные – это те нормы, которые разрешают коллизии между нормами разного времени действия. Пространственные – разрешают коллизии между нормами разного времени действия. Иерархические – разрешают коллизии между нормами разного иерархического уровня.
ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий