Смекни!
smekni.com

Доказательства в гражданском процессе 5 (стр. 7 из 17)

Если в определении фактического состава спорного гражданско­го правоотношения следует использовать критерий относимости юридических фактов, то в определении круга доказательственного материала таким критерием служит относимость доказательств. Это различные, но взаимосвязанные правовые критерии.

В зависимости от спорного правоотношения один и тот же факт по одному гражданскому делу может обладать свойством относимости и требовать доказывания с помощью относимых доказательств. По другому, на первый взгляд, аналогичному спору, этот факт не является относимым и не влечет его доказывания.

Так, при разрешении споров о взыскании алиментов с детей на родителей /ч.1 ст.87 Семейного кодекса РФ/ требуется выяснение фактов материального положения как истца, так и ответчика, а соот­ветственно, исследование доказательств, подтверждающих эти факты.

И наоборот, при разрешении споров о взыскании алиментов с родителей на детей /ч.1 ст.80 Семейного кодекса РФ/ факты материального положения взыскателя значения не имеют и доказательства, представленные в обоснование этих фактов, судом не принимаются как не имеющие значения для дела.

Так, факты, свидетельствующие об уважительной причине про­пуска срока на принятие наследства, подлежат установлению судом и соответственно по данной категории дел будут относимы все све­дения, представленные в подтверждение этих фактов.

Однако, аналогичные факты свидетельствующие об уважительнос­ти пропуска срока для предъявления претензий кредиторами наследо­вания к наследникам, не имеют значения и суд не вправе приобщать, исследовать и оценивать доказательства, представляемые в подтверждение этих фактов.

На объеме относимых доказательств сказывается и то обстоятельство, кто выступает субъектом конкретного спора. Например, юридическое лицо, участвующее в процессе в качестве истца или от­ветчика, может действовать на основании устава, либо учредитель­ного договора и устава, либо только учредительного договора. В учредительных документах юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок уп­равления деятельностью юридического лица, а также содержаться дру­гие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соот­ветствующего вида /ст.52 ГК РФ/.

Таким образом, правило об относимости доказательств позволяет определить необходимый объем доказательственного материала, устра­нив из процесса все не относящееся к делу, загромождающее процесс.

Закон /ст.54 ГПК РСФСР/ говорит фактически о допустимости средств доказывания, устанавливая в общем виде определенные средст­ва доказывания в подтверждение ряда юридических фактов.

Допустимость доказательств есть совокупность правил использования отдельных средств доказывания.

Правила допустимости доказательств возникли в русском дореволюционном гражданском судопроизводстве как результат усиленного проникновения в процесс письменных доказательств. Нормы о допустимости доказательств в процессе обладали принципом всеобщности, так как распространялись на все категории разрешаемых дел. Допустимость доказательств можно было расценивать как принцип гражданского процесса.

В современном гражданском судопроизводстве нормы права, устанавливающие ограничения в использовании доказательств, утратили свойство всеобщности, характерное для любого принципа процесса, свойство основного положения права.

Гражданский процесс является формой защиты не только гражданских прав в собственном смысле этого слова, в отношении подтверждения которых и существуют, как правило, ограничения в использо­вании доказательств, но и широкого круга трудовых, семейных и иных субъективных прав и интересов.

Нормы, определяющие правила допустимости, находятся в различных отраслях права.

Они устанавливают различный порядок использования доказательств судом.

Наличие допустимости доказательств как нормы процессуального закона традиционно объясняется существованием письменной формы ряда сделок в гражданском праве и последствиями нарушения сторо­нами этого предписания закона.

Форма договоров рассматривается как одна из гарантий устойчивости гражданского оборота. Ограничение в применении личных дока­зательств, в частности, свидетельских показаний, в свою очередь, выступает в качестве процессуальной меры, содействующей сохране­нию устойчивости гражданских, правоотношений, в основе которой ле­жат сделки.

В зависимости от последствий нарушения письменной формы все сделки делятся на две группы:

1. Сделки, для которых законом установлена простая письмен­ная форма, нарушение которой влечет последствия в виде лишения стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания п.1 ст.162 ГК РФ.

2. Сделки, для которых установлена простая или нотариальная форма сделок, а также их регистрация, когда нарушение формы вле­чет недействительность сделки.

В литературе была высказана и другая точка зрения, согласно которой правила допустимости распространяются только на те сделки, по отношению к которым, в связи с нарушением их формы установлено запрещение ссылаться на свидетельские показания.

Однако, более правильным кажется деление всех сделок, в зависимости от последствий, нарушения письменной формы на две вышеуказанные группы. Эта точка зрения опирается и на практику судов.

Верховный Суд СССР разъяснил” что по делам об освобож­дении имущества от ареста, важно иметь в виду следующее. Ес­ли принадлежность истцу имущества может быть подтверждена лишь определенными средствами доказывания /ст.17 Основ граж­данского судопроизводства/, суд должен принимать во внимание только допустимые средства доказывания, в частности, нотариаль­но удостоверенные документы, когда право на имущество может быть по закону доказано только такими документами.

Указание закона на недействительность сделки при наруше­нии ее формы есть та мера, с помощью которой государство воз­действует на участников правоотношений, она является санкцией нормы права, влияющей на применение правил допустимости дока­зательств.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято лицом, получившим оферту, путем совершения в срок указанный для ее акцеп­та действий по выполнению условий договора, зафиксированных в оферте /ст.ст.160, 434. 438 ГК РФ/.

При совершении сделок может быть использовано факсимиль­ное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи в случаях и порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашениями сторон /ч.2 ст.160 ГК РФ/.

Согласно ст.161 ГК РФ в простой письменной форме должны совершаться:

1. Сделки юридических лиц между собой и гражданами.

2. Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом независимо от суммы сделки. Несоблюдение простой письменной формы сделки в соответствии с п.1 ст.162 ГП РФ лишает сторону возможности в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания, а так же при наличии условий указан­ных в П.2 ст.162 ГК РФ влечет недействительность такой сдел­ки.

Нотариальное удостоверение письменных сделок обязательно:

1. В случаях, указанных в законе.

2. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида нотариальная форма не тре­бовалась.

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой не только запрет ссылаться на доказательства, не соответствую­щие форме сделки, но и ничтожность сделки.

Но в том случае, если одна из сторон полностью или частич­но исполнила сделка, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд может по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удосто­верение сделки не требуется.

В соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" всту­пившем в силу 31 января 1998 г. и ст.131 ГК РФ сделки с недви­жимым имуществом, а так же ограничения /обременения/, то есть наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности, либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества /сервиту­та, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущест­ва и других/, подлежат государственной регистрации, причем с мо­мента вступления в силу вышеуказанного закона не требуется обя­зательного нотариального удостоверения сделок, связанных с от­чуждением недвижимого имущества.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи докумен­та о зарегистрированном праве или сделке либо совершением надпи­си на документе, представленном для регистрации.

Несоблюдение требований о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.

В случае уклонения одной из сторон от регистрации сделки суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регист­рации сделки /ч.З ст.165 ГК РФ/, отказ в государственной регистра­ции права на недвижимость или сделки с ней либо уклонение соот­ветствующего органа от регистрации могут быть обжалована в суд /п.5 ст.131 ГК РФ/.

Таким образом, сделка, требующая нотариального удостоверения, либо государственной регистрации, либо и того и другого, если это предусмотрено законом или договором /но оформленная ненадлежащим образом/ может быть признана судом действительной, но только при условии доказанности самого договора допустимыми доказательствами.