Смекни!
smekni.com

Правоведение (Контрольная) (стр. 2 из 3)

- ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ. Прецедентом является такое поведение власти, которые имело место хотя бы один только раз, но может служить примером для следующего поведения этой власти. Иными словами, правовой прецедент – это решение юрисдикционных и административных органов по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.

- ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА. Юридическая наука (правовая доктрина) на определенных этапах развития права тоже служит его формой. Так, наиболее выдающимся римским юристам предоставлялось право давать разъяснения, обязательные в дальнейшем для судов. В английских судах трактаты известных юристов были источниками права, на которые широко ссылались.

В российском государстве юридическая наука имеет большое значение для развития правовой практики, совершенствования законодательства, правильного толкования закона, но официальным источником права не признается. Мировой опыт свидетельствует, что значение правовой доктрины как формального источника права падает, но её роль в качестве неформального элемента правообразования растёт.

Роль правовой доктрины как жизненного источника права проявляется в том, что она создает понятия и конструкции, которыми пользуется правотворческий орган. именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы установления, толкования и реализации права. К тому же сами творцы права не могут быть свободны от влияния правовых доктрин: более или менее осознанно, но им приходится становиться на сторону той или иной юридической концепции, воспринимать её предложения и рекомендации.

- ДОГОВОРЫ нормативного содержания. Договоры нормативного содержания – это совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей. Это такие документы, в которых содержится волеизъявление сторон по поводу прав и обязанностей, устанавливается их круг и последовательность, а также закрепляются добровольное согласие выполнять принятые обязательства. Имеют широкое распространение в конституционном, гражданском, трудовом, экологическом праве.

Для признания договора источником парва требуется, чтобы он содержал юридические нормы. Историческими примерами договора нормативного содержания в советском праве могут служить Договор об образовании Закавказской советской республики (1922 г.), Договор об образовании СССР (1922 г.), Федеративный договор (Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между Федеральными органами гос.власти РФ и органами власти республик в составе РФ, 1922 г.)

В области трудового права значительную роль продолжают играть коллективные договоры. Согласно ст. 7 Кодекса законов о труде РФ, коллективный договор – правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками на предприятии, в учреждении, организации.

В качестве основной формы права выступает договор в международном праве. Международный договор – это явно выраженное соглашение между государствами и другими субъектами международного права, заключенное по вопросам, имеющим для них общий интерес, и призванное регулировать их взаимоотношения путем создания взаимных прав и обязанностей.

Примером международного-правового договора нового типа может служить принятый 12 сентября 1990 г. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, согласно которому "объединенная Германия будет включать территорию Германской Демократической Республики, федеративной Республики Германия и всего Берлина".

У договорной формы права перспективное будущее. Ведь если предоставлять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть прежде всего добровольно-согласительным, а не формально-принудительным.

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ. Нормативно-правовой акт – это одна из основных, наиболее совершенных внешних форм права. Это государственный акт нормативного характера. Нормативные акты содержат юридические основания (нормы права) для разрешения индивидуальных дел. Нормативно-правовой акт выступает не только источником в юридическом смысле, но и фактическим источником: это тот резервуар, из которого люди черпают сведения о юридических нормах.

Вопрос 3.2.

Понятие срока исковой давности, его значение и сроки.

Ответ:

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – это установленный законом срок для защиты нарушенного права в суде, арбитраже, третейском суде или в ином юрисдикционном органе.

По сов. праву сроки давности делятся на общие и сокращенные(специальные).

Общими сроками давности являются:

- три года – по искам граждан;

- один год – по искам государственных организаций, колхозов, кооперативов и других общественных организаций друг к другу.

Сокращенные сроки давности (обычно 6 месяцев, а в некоторых случаях и более краткие) применяются в случаях, прямо указанных в законе (по искам о взыскании неустойки, об устранении недостатков в проданном имуществе или выполненных подрядчиком работ, по требованиям органов транспорта к клиентуре и клиентов к органам транспорта и т.д.).

Течение срока давности начинается со дня возникновения права на иск, т.е. с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В ряде случаев возникновение права на иск приурочивается к моменту наступления определенного предписанного законом обстоятельства. Например, для исков, вытекающих из поставки продукции ненадлежащего качества, срок исковой давности исчисляется со дня составления соответствующего акта. Если срок исполнения обязательства не указан в договоре либо определен моментом востребования со стороны кредитора, срок давности начинает течь со дня, следующего за истечением льготного семидневного срока, предоставленного должнику для исполнения обязанности, исчисляемого со дня предъявления требования кредитором.

Течение срока давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязательным лицом-гражданином действий, свидетельствующих о признании долга. Признание долга в правоотношении течения срока давности не прерывает. После перерыва течение срока давности начинается снова; время, истекшее до её перерыва, в новый срок не зачитывается.

Если гражданин-должник исполнил свою обязанность по истечении срока давности, он не вправе требовать исполненное обратно, даже если в момент исполнения он не знал об истечении срока давности.

С истечением срока давности прекращается возможность осуществления нарушенного субъективного гражданского права в принудительном порядке, т.е. погашается право на иск в материальном смысле, которое является необходимым элементом субъективного права. В то же время истечение срока давности не лишает права на обращение в суд (иной юрисдикционный орган) о защите своего права, т.е. на иск в процессуальном смысле. Требование о защите права принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока давности. При отсутствии уважительных причин пропуска исковой давности, суд отказывает в удовлетворении, т.е. признает погашенным право на иск в материальном смысле; при наличии уважительных причин он может продлить срок давности и рассмотреть требование по существу. До предъявления иска, вытекающего из отношений между организациями, обязательно соблюдение претензионного порядка.

Срок давности дисциплинирует лиц, заинтересованных в реализации своего права, способствует его своевременному осуществлению. Установление срока давности необходимо также и потому, что по истечении продолжительного времени затрудняется представление и обоснование доказательств существования права.

Литература:

1. Василенкова П.Т.-М.: Юрид.лит., 1990

2. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан СССР. Свердловск, 1989

3. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

4. Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение, 1992 г., № 2, с. 23

5. Общая теория права. Н.Новгород, 1993.

6. Советское административное право: Учебник под ред.

7. Юридический энциклопедический словарь/ Гл.ред. А.Я.Сухарев; Редкол.: М.М.Богуславский и др. – 2-е изд., доп. – М.: Сов.энциклопедия, 1987.

Вопрос к зачёту:

Юридическая ответственность, её виды.

Юридическая ответственность – это юридическое средство, которое блокирует противоправное поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в правовой сфере.

В специально-юридическом значении юридическая ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное правонарушение. В указанном значении юридическая ответственность есть обязанность лица претерпевать определенные лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом, за совершенное правонарушение.

Из приведенного следует, что:

- юридическая ответственность всегда связана с государственным принуждением. Государственное принуждение выступает содержанием юридической ответственности. Рассматриваемый признак юридической ответственности в различных отраслях права проявляется по-разному.

- юридическая ответственность характеризуется определенными лишениями, которые виновный обязан претерпеть. Лишение правонарушителя определенных благ является объективным свойством ответственности. Эти лишения – естественная реакция государства на вред, причинённый правонарушителем обществу или отдельной личности.

Юридическая ответственность независимо от отраслевой принадлежности преследует две цели:

1. Защиту правопорядка;

2. Воспитание граждан в духе уважения к праву.

Функции юридической ответственности:

1. наказание (кара, "штраф"), направленное на то, чтобы предупредить возможность совершения правонарушений в будущем как самим правонарушителем, так и всеми остальными членами общества;