Смекни!
smekni.com

Государственная служба как публично-правовой институт (стр. 9 из 10)

Нормы трудового законодательства постепенно отомрут в сфере гражданской службы и будут регулировать трудовые отношения лишь в частном секторе, т. е. это будет касаться только служащих негосударственных организаций и, кроме того, на­ходящихся на государственной службе работников, которые выполняют менее важ­ные и значимые с правовой точки зрения (не характеризующиеся важными правовы­ми последствиями) полномочия: некоторые категории специалистов, технический персонал. Данные нормы во многом останутся традиционными и похожими на уста­новления «трудового» («внутриорганизационного») характера, применяемые в сфе­ре государственной службы. Это объясняется тем, что в некоторых сферах государ­ственной службы имеется множество особенностей, которые нельзя установить в трудовом праве. Более того, положения государственно-служебного (администра­тивного) характера в настоящее время трудно увязать с нормами трудового права. Например, нормы о принципах государственной службы (внепартийность, запрет на забастовки и т. д.) невозможно включить в один ряд социальных завоеваний трудя­щихся, которые устанавливаются и гарантируются трудовым правом для граждан, работающих по найму: заключение коллективного договора, участие в забастовке, возможность увольнения работника и др. Вопрос о запретах и правоограничениях государственных служащих — одна из важнейших особенностей, отделяющих пра­вовой статус государственных служащих от служащих организаций частного сек­тора.

Такие тенденции наблюдаются во всех развитых в правовом и экономическом отношении странах, а также в посткоммунистических государствах.34

Одним из важнейших отграничительных признаков норм государственной службы от норм трудового права в будущем должно играть подразделение права на частное и публичное. Тогда служебное правоотношение может быть как публично-право­вым, так и частноправовым. Публично-правовое служебное отношение включает в себя следующих участников: 1) государство и его органы (во всех ветвях власти); органы местного самоуправления; государственные предприятия (муниципальные предприятия); 2) государственных (муниципальных) служащих, которые замещают должность путем установленных в законе способов (назначение — административ­ный акт, конкурс, избрание). Частноправовое служебное отношение распространя­ется на служащих, которые заключают трудовой договор с работодателем — руко­водителем коммерческих организаций, т. е. хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, а также некоммерческих организаций — потреби­тельских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждения, благотворительных или иных фондов, а также некоторых других, обладающих признаками юридического лица, предусмот­ренных законом. Таким образом, в будущем в системе института государственной службы создадутся два вида служебных правоотношений: публично- и частнопра­вовое.

Устанавливая в законодательном порядке классическое государственно-право­вое служебное отношение, необходимо создавать законодательство, регулирующее правовой статус других государственных служащих, состоящих в трудовых (част­ноправовых) отношениях с государственными органами. Эти лица также заняты оп­ределенным трудом на государственной службе, однако они не должны выполнять специфические государственные задачи и функции, которые находятся в компетен­ции только высшей категории служащих. Государственно-служебное отношение «простых» государственных служащих будет возникать на основе другого способа замещения должности в государственной администрации — путем заключения тру­дового договора, содержание которого подлежит регулированию частным правом (трудовым, например). Реформа всей системы государственной службы положит начало реформирования административного права, регулирующего отношения пуб­лично-правового характера.

Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» способствует позитивному реформированию государственной службы в Российской Федерации, хотя, заметим, реформа государственной службы — процесс достаточно длитель­ный, сопряженный с многими другими реформами (правовой, экономической, госу­дарственной и т. п.), и он займет в России несколько лет. Вместе с тем, этот Закон содержит множество неясностей и недоработок, в нем не учтены и многие логичес­ки необходимые для выбранной системы и модели государственной службы фунда­ментальные положения публичной службы в странах Запада. Например, в Законе от­сутствует классификация государственных служащих или лиц, относящихся к госу­дарственной службе; не выделяются лица, имеющие особый правовой статус; не со­держится отсылочного положения о необходимости установления в других законо­дательных актах правового статуса лиц, находящихся на государственной службе, но не являющихся государственными служащими.

Первичным элементом в построении правовой модели государственной служ­бы, на наш взгляд, вместо установленного в Законе принципа разграничения госу­дарственных должностей являются особые полномочия, выполняемые государствен­ными служащими (выполнение лицами определенных полномочий — это и есть го­сударственная служба; реализация же других функций представляет собой деятель­ность не государственно-служебного характера). Однако ст. 2 Федерального закона «Об основах государственной службы РФ» определяет, что государственная служ­ба — это профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, которые, как известно, бывают разные: от установленных Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов Федерации до полномочий исполнительно-технического характера.

Важным признаком разграничения публично-правового регулирования от част­ноправового является принцип стабильности государственной службы и, следова­тельно, государственно-служебных отношений. Он установлен в Положении о фе­деральной государственной службе и в Федеральном законе «Об основах государ­ственной службы РФ». Стабильность государственной службы, по нашем мнению, означает пожизненность выполнения государственных публичных функций и задач (этот принцип особо выделен в законодательстве о публичной службе в западноев­ропейских государствах). А те служащие, которые также находятся на государствен­ной службе, но их служебное отношение будет базироваться на трудовом договоре (т. е. не назначаться самим государством либо его представителем на должность), могут заключить его на определенный или на неопределенный срок. Их положение, как правило, не характеризуется признаком стабильности, ибо они могут быть в лю­бое время уволены со службы, хотя некоторые гарантии все-таки существуют, на­пример, если лицо, не являющееся публичным государственным служащим, про­служило на определенной должности свыше 15 лет и находится в возрасте старше 40 лет, то его увольнение запрещается. Такие (или подобные) положения содержат­ся в коллективных договорах, порядок заключения и исполнения которых регламен­тируется законодательством многих зарубежных государств. Следовательно, в не­которых сферах государственной службы можно наблюдать сближение норм пуб­личного (административного) и частного (трудового) права.

Публичные государственные служащие должны выполнять на постоянной про­фессиональной основе только особо определяемый в законодательстве круг функ­ций и задач, для чего требуется наличие властных публично-правовых полномочий у этих служащих. Им государство доверяет выполнение данных функций и задач, а служащие обязуются на принципе верности служить государству (такое положение устанавливается в присяге государственного служащего). Примером различия меж­ду публично-правовыми и частноправовыми отношениями на государственной служ­бе является и то, что хотя и служащие и рабочие (технический персонал) находятся на государственной службе, они осуществляют, как правило, различные виды дея­тельности: служащие занимаются духовной деятельностью, а рабочие — физичес­кой.

Дисциплинарное производство и дисциплинарные взыскания в разных сферах государственной службы при организации публично- и частноправовых отношений в сфере государственной службы будут различны. В публично-правовом регулирова­нии дисциплинарной ответственности подлежат служащие по нормам дисциплинар­ного (административного) права, а служащие негосударственных организаций, либо служащие, не являющиеся публичными на государственной службе, будут отвечать по договорному (трудовому) праву, т. е. в рамках, установленных в трудовом праве (трудовом соглашении) дисциплинарных взысканий. Этот пример также дает основу для разграничения в государственной службе двух видов правоотношений: админи­стративно-правовых и трудовых.

Имеющиеся в литературе положения по данному вопросу в той или иной мере подтверждают, что установить такой порядок правильно и необходимо. Админист­ративное право выполняет различные функции в установлении и реализации дисцип­линарной ответственности. Оно определяет круг субъектов и полномочия органов управления (должностных лиц) в осуществлении дисциплинарной власти. Примени­тельно к установлению дисциплинарной ответственности ряда категорий государ­ственных служащих, военнослужащих и приравненных к ним в дисциплинарном от­ношении лиц — функции административного права более обширны. Его нормами оп­ределяются основания дисциплинарной ответственности, ее меры и порядок их при­менения.35 В настоящее время дисциплинарная ответственность некоторых катего­рий лиц полностью регулируется нормами административного права, например, во­еннослужащих срочной службы.