Смекни!
smekni.com

Наследование по законодательству РФ (стр. 6 из 13)

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к на­следованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя на­ходились на его иждивении, независимо от того, проживали они со­вместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг на­следников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособ­ные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).

Определенные изменения произошли и в регулировании отноше­ний, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества: наследственное имущество считается выморочным, если нет наслед­ников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Если по ранее действовавшему законодательству такое имущество всегда переходило по наследству к государству в целом, то в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Однако оно может перейти и в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований в порядке, определяемом специальным законом (пока такой закон не принят).

ГК не касается вопроса о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Можно предположить, что в таких случаях оно переходит в собственность РФ.

Государство при наследовании выморочного имущества не должно принимать каких-либо особых мер, направленных на принятие на­следства. После признания имущества перешедшим по праву насле­дования к государству нотариальный орган направляет соответствую­щему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве на наследство (ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нота­риате). Соответственно этот финансовый орган определяет, кому и в каком порядке переходит наследственное имущество. Правила насле­дования и учета выморочного имущества устанавливаются законом (п. 3 ст. 1151 ГК). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследования.

Исторически существовали два разных подхода к определению правовой природы выморочного имущества. Так, в соответствии с одной точкой зрения переход выморочного имущества к государствуявляется не наследованием, а реализацией права государства или му­ниципального образования на никому не принадлежащее имущество. Такой подход был, в частности, зафиксирован в ГК РСФСР 1922 г. Однако при этом подходе наследство должно перейти к тому государ­ству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Соответственно, если имущество рос­сийского гражданина находится на территории иностранного государ­ства и наследников на него нет, то РФ не может на него претендовать. Поэтому правильнее согласиться с другой точкой зрения, согласно ко­торой переход выморочного имущества к государству имеет своим ос­нованием наследование, а потому оно должно перейти к тому государ­ству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти.

Следует отметить, что в зарубежных государствах этот вопрос ре­шается по-разному. Ряд стран признают наследственную природу та­кого перехода, однако США, Великобритания и Франция считают, что государство в этих случаях приобретает имущество, которое ни­кому не принадлежит[5].

3.2. Наследование по праву представления

Статья 1146 ГК устанавливает порядок наследования по праву представления.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну в случаях, когда этими потомками являются:

• внуки наследодателя и их потомки;

• дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы;

• двоюродные братья и сестры наследодателя.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства ( ст. 1119 ГК). Данная норма ограничивается также правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).

Также не наследуют по праву представления потомки умершего до открытия наследства т.н. недостойного наследника (ст. 1117 ГК).

При применении ст. 1146 ГК необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. При наличии среди наследников усыновленных (удочеренных) граждан следует руководствоваться нормой ст. 1147 ГК, согласно которой при наследо­вании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).


4. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого рас­пространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмот­ность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психо­логического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное яв­ление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, кото­рые мы обычно называем развитыми.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и не­которых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе породить таких последствий оно не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследства наследником.

Новый ГК впервые в российском законодательстве дал легальное определение завещания. Согласно п. 5 ст. 1118, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Поскольку завещание представляет собой одно­стороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК для ее соверше­ния достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действи­тельность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Вместе с тем ранее впрактике был отмечен случай, когда суд признал действительным за­вещание, составленное от имени двух лиц[6].

Для действительности завещания не имеет значения и то, известно ли наследникам его содержание или нет. Более того, даже сам факт существования завещания должен сохраняться в тайне должностны­ми лицами, оформляющими его (ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате). В соответствии с п. 2 ст. 1119 ГК завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или от­мене завещания. Положение о тайне завещания введено и в новый ГК. Так, согласно ст. 1123 ГК, нотариус, другое лицо, удостоверяющее за­вещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержа­ния завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае на­рушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенса­цию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК. Моральный вред в данном случае может выражаться, например, в нравственных пережи­ваниях, которые пришлось бы испытать завещателю, если бы его бли­жайшим родственникам стало известно о том, что в завещании он лишил их наследства.

Справки о наличии завещания выдаются только после смерти за­вещателя наследникам по завещанию, исполнителю завещания, кре­диторам наследодателя, отказополучателям, а также по запросам суда, органов предварительного следствия и дознания в связи с на­ходящимися в их производстве уголовными и гражданскими де­лами.

Как уже отмечалось, ГК провозглашает принцип свободы завеща­ния, который заключается в том, что гражданин вправе по своему ус­мотрению завещать любое имущество любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом определить доли наследни­ков в наследстве, лишить наследства наследников по закону, не ука­зывая причин этого, включить в завещание иные распоряжения, пред­усмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завеща­ний (ст. 1119 ГК). Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).