Смекни!
smekni.com

Проблемы НП (стр. 2 из 5)

2.2 Права супруга

Ст. 1150 ГК РФ гласит, что при наследовании по закону или по завещанию не могут умаляться права супруга наследодателя на имущество, нажитое во время брака. К наследникам по закону может переходить только доля умершего супруга, порядок определения которой установлен ст. 256 ГК РФ.

Это значит, что при определении имущества, которое должно переходить по наследству, первоначально необходимо выделить долю умершего супруга, которая и будет являться наследством.

2.3 Обязательная доля

В законодательстве зафиксирована свобода завещания, однако, практика показывает, что свобода эта некоторым образом должна быть ограничена, поскольку о завещании, как правило, задумываются уже в преклонном возрасте, когда возможность понимать значение своих действий и руководить ими значительно снижается. Кроме того, всегда существует возможность неправомерных действий со стороны медицинского персонала тех медицинских учреждений, в которых наследодатель находится перед смертью.

Реформирование наследственного законодательства привело, в том числе, и к изменению положений, касающихся обязательной доли в наследстве.

Правом на обязательную долю обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг и родители наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Размер обязательной доли в настоящее время снижен. Раньше он составлял 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику в случае наследования по закону, сейчас он составляет – лишь 1/2 доли. И суд при определённых обстоятельствах может уменьшить её размер или вообще отказать в обязательной доле. Это произойдёт в том случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, не пользовался имуществом, которое ему должно быть присуждено, а наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания (жилой дом, квартира) или использовал его как основной источник получения средств к существованию.

Имеются и другие изменения. Например, указано, что в счёт обязательной доли засчитывается имущество, приобретённое наследником по каким-либо иным основаниям (например, отказ от наследства).

В частности, установлен порядок определения имущества, за счёт которого происходит уплата обязательной доли. Она выплачивается за счёт незавещанной части имущества. При нехватке данного имущества оплата происходит за счёт того имущества, которое завещано. Однако не указано, как в последнем случае будет определятся имущество, подлежащее передаче необходимому наследнику. Проблема очень серьёзная, поскольку в данном случае возможна коллизия данной нормы и нормы, которая предусматривает возможность уменьшения обязательной доли или отказа в её присуждении.

2.4 Выморочное имущество

До принятия третьей части ГК РФ велись споры о том, стоит ли относить наследование государством при отсутствии других наследников к третьему виду наследования наравне с наследованием по закону и по завещанию. В поддержку данной точки зрения выдвигалось несколько доводов, в частности говорилось о том, что существуют особые основания для наследования, а также что сам субъект обладает целым рядом особенностей. Принятие третьей части положило конец данным спорам. Наследование выморочного имущества является разновидностью наследования по закону.

Термин «выморочное имущество» является новым, однако возможность наследования государством была предусмотрена и в ГК РСФСР. Тем не менее, некоторые различия всё-таки прослеживаются. В законодательстве установлен список признаков, при которых имущество считается выморочным. К ним относятся:

1. Отсутствие наследников по закону и по завещанию

2. Никто из наследников не имеет право наследовать либо все они отстранены от наследования.

3. Все наследники отказались от наследства без указания наследника, в пользу которого такой отказ произошёл.

Выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.

Порядок учёта и наследования такого имущества в третьей части ГК не указывается. Он должен регулироваться отдельным законом.

Ст. 1151 устанавливает возможность передачи такого имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, однако порядка такой передачи не устанавливает.

ГЛАВА III. Новое в наследовании по завещанию

Наследованием по завещанию можно назвать переход ряда прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим в совершённом при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти. Это одно из многих определений наследования по завещанию, содержащихся в теоретических разработках различных авторов, поскольку легального определения данного понятия до сих пор не существует. Такое понимание данного понятия существовало не всегда. История знает примеры, когда лицо в принципе не могло распорядиться собственным имуществом на случай смерти. Тем не менее, наследование по завещанию всё равно существовало в различных завуалированных «суррогатных» формах. Например, мог использоваться договор дарения либо могло происходить усыновление наследников. С этим также связано и право завещательного отказа (легата).

В настоящее время в Российской Федерации растёт популярность составления завещаний. Достаточно сильно меняется менталитет населения. Сейчас уже не считается, что составлять завещание следует лишь пожилым людям. Данные документы составляют и достаточно молодые люди (20-25 лет). Считается, что разумнее будет самому распорядиться своим имуществом на случай смерти, особенно если это имущество является значительным по стоимости, чем надеяться на соответствующее применение положений о наследовании по закону.

Помимо особенностей связанных с изменением общих положений законодательства о наследовании и наследования по закону имеются свои особенности и в наследовании по завещанию.

Следует отметить внесение в третью часть Гражданского Кодекса Российской Федерации положений, которые хотя и не нашли своего закрепления ГК РСФСР, но на практике повсеместно применялись.

3.1 Общие положения о наследовании по звещанию

В законодательстве впервые содержится положение о том, что единственной формой распоряжения имуществом на случай смерти является завещание (ст. 1118). Однако не все авторы с этим согласны. В качестве контраргумента приводятся договоры ренты.

Также в законодательстве указано, что завещатель на момент совершения завещания должен быть полностью дееспособным и совершить завещание лично. Совершение завещания через представителя (законного либо по доверенности) не допускается. То есть родители не могут составить завещание от имени своих детей, так же как и опекуны в отношении своих подопечных.

По-прежнему гарантируется свобода завещания[1]. Это значит, что завещатель вправе завещать любое своё имущество любому наследнику, в том числе и недостойному[2] на момент составления завещания. Свои действия наследодатель не обязан как-либо мотивировать. Он может, как завещать наследнику имущество, так и лишить кого-нибудь наследства. Завещание по-прежнему может быть составлено, как в отношении имущества, которое имеется у наследодателя, так в отношении того, что он приобретёт в будущем. Никак не разрешается и проблема, если завещанного имущества в наличии не окажется на момент открытия завещания.

Все лица, причастные к составлению завещания обязаны хранить тайну завещания.

Поскольку для составления завещания в отдельных случаях необходимо присутствие свидетелей, третьей частью ГК РФ устанавливается исчерпывающий список лиц, которые не могут входить в число свидетелей (ст. 1124 ГК РФ):

- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители (данное правило может создать целый ряд проблем, особенно при составлении закрытого завещания, когда свидетели не могут самоустраниться, поскольку не знают, в чью пользу составлено завещание. В обязанности же нотариуса не входит разъяснение свидетелю либо завещателю данных положений законодательства);

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

- неграмотные;

- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего (очевидно, что данный пункт носит оценочный характер);

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Значительную сложность в современное законодательство вносит и положение, по которому наследодатель имеет право составить одно или несколько завещаний. Раньше он тоже мог составить несколько завещаний, но последствия при этом были совершенно иные. Раньше последующее завещание безусловно отменяло предыдущее в независимости от содержания обоих. Ст. 1130 ГК РФ говорит, что «последующее завещание, не содержащие прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нём завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание в части, в которой оно противоречит последующему завещанию». При этом если отменяется последующее завещание, предыдущее не восстанавливается. Данный подход законодателя может породить ряд трудностей, связанных с определением того, какие именно положения и какого завещания должны применяться. Таким образом, законодатель фактически уравнивает два таких понятия как «последующее завещание» и «изменения и дополнения к завещанию», поскольку правовые последствия в данном случае весьма схожи.