Смекни!
smekni.com

Преступление против личности, связанное с жестоким обращением с потерпевшим (стр. 7 из 11)

Законодатель не случайно предусмотрел повышенную уголов­ную ответственность за истязание (санкция ч. 1 ст. 117 УК РФ пре­дусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до 3 лет), по сравнению с такими преступлениями, как побои (ст. 116 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), санкции статей которых не предусматривают одно­го из самых суровых видов наказания — лишения свободы. Повы­шенная уголовная ответственность за истязание объясняется прежде всего тем, что целью виновного лица, действующего умышленно, является причинение потерпевшему особыхфизических и психиче­ских страданий, поскольку физические, а тем более психические страдания причиняются потерпевшему при совершении кражи, раз­боя, грабежа, вымогательства, изнасилования и т. д. В частности, физические и психические страдания проявляются в случае причи­нения потерпевшему легкого вреда здоровью, вызвавшего кратко­временное расстройство здоровья или незначительную стойкую ут­рату общей трудоспособности (ст. 115 УК РФ), либо совершении насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ (ст. 116 У К РФ). Поэтому на практике могут возникнуть проблемы отграниче­ния истязания от составов преступлений, предусмотренных ст. 115, 116 УК РФ. В связи с этим формулировка диспозиции ст. 117 УК РФ, раскрывающая общественно опасные последствия (причинениефизических или психических страданий), представляется не совсем удачной и нуждается в пересмотре.

С учетом вышеизложенного предлагаю следующую редакцию диспозиции ст. 117 УК РФ (истязание): «Умышленное причинение особых физических и (или) психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями или бездействием, если это не повлекло последствий, указанныхв ст. 111 и 112 настоящего Кодекса».

Часть 2 ст. 117 УК РФ предусматривает различные квалифицирующие признаки истязания.

Пункт «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ усиливает уголовную ответственность за истязание, совершенное в отношении двух или более лиц. По п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ следует квалифицировать действия ви­новного лица, охватывающиеся единым умыслом и направленные в Отношении двух и более потерпевших.

По п. «б» ч. 2 ст. 117 У К РФ квалифицируется истязание, со­вершенное в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Данный квалифицирующий признак совпадает с аналогичным квалифицирующим признаком убийства (п. «б» ч. 2 . ст. 105 УК РФ), содержание которого раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г.

В соответствии с п. 6 указанного Постановления под осуществ­лением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового дого­вора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке предпри­ятиями и организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему законодательству. А под выполнением общественного долга понимается осуществление гражданином как специально возло­женных на него обязанностей в интересах общества или в соответст­вии с законными интересами отдельных лиц, так и совершениедругих общественно полезных действий (пресечение правонаруше­ний, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в свя­зи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потер­певшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступле­ния, и др.). К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими род­ственниками, могут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здо­ровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги по­терпевшему в силу сложившихся личных отношений.

Пункт «в» ч. 2 ст. 117 У К РФ предусматривает уголовную от­ветственность за истязание, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Для квалификации действий виновного лица по данному пункту ст. 117 УК РФ необходимо доказать, что виновному был достоверно известен факт беременности потерпевшей. Действия лица, совер­шившего истязание беременной женщины, но не осознававшего данный факт, не могут быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Данный квалифицирующий признак характеризует именно субъективную сторону истязания.

Пункт «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ содержит в себе несколько квали­фицирующих признаков. Истязание, совершенное в отношении за­ведомо несовершеннолетнего, будет иметь место в том случае, когда виновному достоверно известно, что потерпевший не достиг 18-летнего возраста. Если несовершеннолетнего истязают родители или иные лица, на которых возложены обязанности по воспитанию не­совершеннолетнего, либо работник образовательного, воспитатель­ного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, действия таких лиц следует квали­фицировать по совокупности со ст. 156 УК РФ (неисполнение обя­занностей по воспитанию несовершеннолетнего), поскольку сам факт истязания свидетельствует о неисполнении такими лицами обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Под истязанием лица, находящегося в материальной зависимо­сти от виновного, следует понимать истязание потерпевшего, нахо­дящегося на иждивении виновного (например, зависимость несовершеннолетних от своих родителей, престарелых родителей от сво­их детей, лиц находящихся под опекой и т. д.). К лицам, находя­щимся в иной зависимости от виновного, можно отнести служебную зависимость.

Законодатель не случайно указал в п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ не­сколько квалифицирующих признаков. Как показывает судебная практика, указанные признаки взаимосвязаны.

Приговором Приморского федерального районного суда В. был признан виновным в совершении истязания в отношении заведомо несовершеннолетней падчерицы К., находящейся в иной зависимо­сти от виновного. Его действия были квалифицированы судом по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Преступные действия В. были совершены в период с осени 1994 г. до марта 1997 г. На протяжении указанного периода времени В. систематически наносил побои несовершеннолетней К. ремнем, цепью, шнуром от проводки. Причинял потерпевшей физические и психические страдания путем неоднократного обливания ее холодной водой в ванной, привязывал на ночь к лавке на кухне, лишая ее возможности двигаться, ограничивая ее движение.

Как видно на данном примере, несовершеннолетний возраст по­терпевшей, а также ее зависимость от отчима облегчили В. соверше­ние преступления.

Как истязание лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии, следует квалифицировать преступные действия, совершенные в отношении потерпевших, не способных в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая ис­тязание, осознает это обстоятельство. К таким лицам могут быть от­несены: тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, стра­дающие психическими расстройствами, лишающими их способно­сти правильно воспринимать происходящее.

Нельзя квалифицировать по данному квалифицирующему при­знаку истязание лица, находящегося в состоянии сильного алко­гольного опьянения. Из этого исходит судебная практика по делам об убийстве при толковании аналогичного квалифицирующего при­знака убийства.

Как истязание лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника, следует квалифицировать истязание потерпевшего, со­вершенное в процессе похищения потерпевшего либо захвате залож­ников, а равно после совершения указанных преступлений. В таких ситуациях действия виновного лица квалифицируются по совокуп­ности преступлений, предусмотренных ст. 117 и 126 либо ст. 206 УКРФ.

Одним из проявлений особой жестокости является применение пытки, которое предусмотрено в качестве квалифицирующего при­знака истязания (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и принуждения подозре­ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к даче заключения (ч. 2 ст. 302 УК РФ).

Действующий УК РФ основывается на Конституции РФ, обще­признанных принципах и нормах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ), и поэтому не удивительно, что такой квалифицирующий признак нашел свое законодательное закрепление. Статья 2 Конвен­ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания предусматривает, что каждое государство-участник предпринимает эффективные за­конодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории, находящейся под его юрисдикцией.

В УК РФ термин пытки не разъясняется, поэтому следователь, прокурор и суд при рассмотрении состава преступления, предусмот­ренного ч. 2 ст. 302 УК РФ, должны обратиться к ст. 1 указанной Конвенции.

Объективную сторону пытки составляют особо изощренные по жестокости способы воздействия на человеческий организм, которые могут проявляться как в процессе преступного действия, так и без­действия. К таким способам можно отнести: помещение зимой в карцер на длительный срок; непрерывные допросы с лишением сна; умышленная дача лицу химического вещества под видом лекарст­венного препарата, которое вызвало у него сильные, мучительные болезненные реакции; пытка раскаленным железом, электрическим током, опусканием в горячую воду.

Отличие применения пытки при истязании от пыток при при­нуждении к даче показаний заключается в их цели.

Применение пытки по отношению к подозреваемому, обвиняе­мому, потерпевшему, свидетелю со стороны следователя или дознавателя преследует основную цель — сфальсифицировать доказа­тельства по уголовному делу путем «выбивания» необходимых по­казаний у указанных лиц. При этом должностное лицо, проводящее дознание или предварительное следствие, желает причинить потер­певшему особые мучения и страдания особо изощренными по жес­токости способами воздействия на человеческий организм.