Смекни!
smekni.com

Залоговое право дореволюционной России (стр. 4 из 10)

Заводы, фабрики и лавки, как вещи нераздельные, не могут быть «отдаваемы в залог по частям» (т. X, ч. 1, ст. 1633). Леса и зем­ли, состоящие при посессионных заводах, как принадлежности, не могут быть отданы в залог «особо от них» (т. X, ч. 1, ст. 1634). Име­ния заповедные и майоратные не могут быть предметом залога безусловно, хотя закон и считает исключением те случаи, когда владельцу таковых имений дозволяется законом занимать денеж­ные суммы под обеспечение доходов (т. X, ч. 1, ст. 1641). Недейст­вителен был заклад вещей, платья, посуды, сельских продуктов и т. п., совершаемый в питейном доме для питья (т. X, ч. 1, ст. 1665, прим.).[16]

Система ипотечных книг выработалась на почве залогового пра­ва, но впоследствии получила более широкое значение: она обратилась в систему укрепления всех прав на недвижимое имущество и по этому имуществу – в систему регистрации недвижимой собственности. Вместе с тем в ипотечные уставы стали включать правила, имеющие целью улучшить порядок укрепления прав: внесение в книгу было объявлено усло­вием действительности всех сделок по имению; к моменту внесения приурочен момент приобретения права; права, внесенные в книгу, изъяты от действия давности и т. п. Однако и всякого рода улучшения в области залогового права, вовсе не вытекающего из существа ипотечной системы, стали вноситься в ипотечные уставы – например, свобода отчуждения заложенного имения, установление нескольких залогов, удовлетво­рение залогопринимателей по старшинству и т. п. Все это придало ипотечной системе особый характер: рядом со специальным своим назначением она служит целям вообще регистрации и укрепления прав.[17]

Основанием залогового права является обязательственное отношение, установленное силой договора. Возникнове­ние и существование залога обусловливаются этим отношением. Чаще всего основанием залога является заем. Поэтому зако­нодательство связывало залог с договором займа (т. X, ч. 1, ст. 1643, прил. ст. 1665, 1669, прил., 1672), а также с казенными подрядами и поставками (Пол. о каз. подр. и пост. ст. 38). Однако не только эти договоры могут быть обеспечиваемы залогом; напротив, обеспечению залогом подлежали всякие сделки, как это обнаружи­вается из ст. 1554, т. X, ч. 1, в силу которой вообще договоры и обязательства могут быть обеспечиваемы залогом и закладом. На этой же точке зрения стоит и сенатская практика (кас. реш. 1889, № 4). Так, например, арендатор в обеспечение правильного взноса арендной платы может предоставить собственнику имения залого­вое право на инструменты, машины, рабочий скот. Так, например, завещатель может возложить на своего наследника обязанность заплатить денежную сумму и обеспечить это обязательство зало­гом на завещаемом ему имении. Если заклад установлен в обеспе­чение долга по игре или для игры, с ведома о том в последнем слу­чае залогодержателя, то заклад конфискуется в пользу казны, а половина его ценности поступает в пользу доносителей (т. X, ч. 1, ст. 1666).

Субъекты отношения по залогу в большинстве слу­чаев совпадают с субъектами главного отношения. Залогодержате­лем всегда будет кредитор, но залогодателем может быть и не сам должник, а другое лицо, соглашающееся отдать свою вещь в обес­печение его обязательства. Такой случай предусматривается законодательством XVIIв. по поводу залогов, обеспечивающих дого­воры с казной (Пол. о каз. подр. и пост. ст. 69). Следовательно, в этом случае залоговое отношение устанавливается не между теми же лицами, между которыми существует главное отношение. За­логовое право связывается с другим определенным отношением и служит обеспечением только его, а не других возможных между теми же лицами отношений, когда бы они ни возникли: раньше, одновременно или позже, другими словами, залог обеспечивает из­вестное лишь обязательство, а не вообще обязательства данного лица.

По законодательству XVIIв. легальной ипотеки не существовало, и потому ни закон, ни судебное решение не могли служить ос­нованием залога.[18]

4. Формы залога

Для залоговой сделки установлены раз­личные формы, смотря по тому, является ли объектом ее движи­мость или недвижимость.

1. Залог недвижимости совершается крепостным порядком, т. е. совершенный у нотариуса акт представляется на утверждение старшего нотариуса, который отмечает о том в реестре крепост­ных дел. Такой акт называется закладной крепостью (т. X, ч. 1, ст. 1642 и 1643 Положение нотариальное, ст. 159, п. 1, ст. 178). По совершении закладной старший нотариус налагает запрещение на заложенное имение и делает надлежащее распоряжение об изве­щении о том сенатской типографии для публикации (т. X, ч. 1, ст. 1647, Положение нотариальное, ст. 179). Требование крепост­ной формы имеет безусловное значение, и несоблюдение ее пора­жает недействительностью сам залог, так что домашняя сделка или нотариальная не дает кредитору прав залогодержателя. Вещ­ное право залогодержателя устанавливается с момента совершен­ной старшим нотариусом отметки в реестре крепостных дел об ут­верждении закладной (кас. реш. 1893 № 36).

2. Акт о закладе движимости составляется или нотариальным или домашним порядком (т. X, ч. 1, ст. 1667), в письменной форме, недостаток которой не может быть восполнен свидетельскими показаниями (кас. реш. 1867, № 212). Акт о закладе движимости, составленный нотариальным порядком, называется также закладной (т. X, ч. 1, ст. 1668). Акт о закладе движимости, составленный домашним порядком, называется – по терминологии закона, малоупотребительной на практике, – домовым заемным письмом с закладом движимого имущества (т. X, ч. 1, ст. 1672). В том и другом случае сделка требовала участия не менее двух свидетелей (т. X, ч. 1, ст. 1669 и 1673). Закладываемые вещи подвергаются описи, один экземпляр которой отдается кредитору за печатями; опись может быть написана отдельно или включена в закладную (кас. реш. 1875, № 94). Формальности, сопровождаю­щие совершение залога движимости, были направлены к ограждению интересов залогодателя, который теряет владение вещью и опаса­ется со стороны кредитора присвоения, подмены или порчи ее. Пе­редача заложенной вещи кредитору имеет в виду ограждение его права и интересы третьих лиц, которые не могут знать о сущест­вовании вещного права, пока вещь находится в руках ее собственника. Конечно, от воли кредитора зависело, воспользоваться или нет предоставляемой ему гарантией, т. к. могли быть случаи, когда взятие заложенных вещей является невыгодным для самого вери­теля, потому что лишает должника возможности продолжать то занятие, при помощи которого он мог бы возвратить свой долг, на­пример отнятие у мастерицы швейной машины. Однако, сохраняя вещь у должника, кредитор отказывается от вещного обеспечения и должен довольствоваться общим имуществом должника в мо­мент обращенного на него взыскания, если должник успел к этому времени продать вещь или заложить другому с передачей (кас. реш. 1872, № 891). Домашний акт о залоге движимости, во избе­жание возможных фиктивных передач в ущерб кредиторам, «дол­жен быть явлен нотариусу; в противном случае, при объявлении должника несостоятельным, заложенные вещи поступают в кон­курсную массу наравне с остальным имуществом» (т. X, ч. 1, ст. 1674).[19]

Таковы формальности, предписываемые законодатель­ством XVII в. для совершения закладных. Однако в действительности за­лог движимости производился чаще всего, помимо всякой формы, простой передачей вещи во владение кредитора. Здесь имело место отношение фактическое, не обеспеченное юридической защитой.

«Факт нахождения вещей у кредитора не может служить доказательством, что эти вещи заложены, потому что закон для удостоверения этой сделки требует письменной формы, и свидетельские показания не могут быть принимаемы в доказательство залога» (Устав гражданский, ст. 409). «Должник или его преемник по праву на отданные вещи может всегда потребовать их обратно, как на­ходящиеся в незаконном владении» (кас. реш. 1878, № 340). Впоследствии Сенат признал несущественным несоблюдение установленной формы залога, пока нет спора о тождестве заложен­ных вещей (кас. реш. 1901, № 6). В подкрепление этого взгляда Анненков приводит то, что указанная в законе форма «установлена собственно для обеспечения лишь займа, а не других сделок, на которые она поэтому не может быть распространяема».

Требование закона о передаче заложенной вещи кредитору представляла особенные затруднения при залоге морских и реч­ных судов, для которых не была создана ипотечная система. Невозможность отнять у должника пароход, предостав­ленный им в обеспечение, вынудила прибегать на практике к фик­тивной продаже, несколько напоминающей fiducial: желающий получить деньги под залог парохода продает его кредитору, выго­варивая себе право выкупа, а в то же время сохраняет пароход в своем держании путем особого арендного договора. [20]

5. Источники залога

Источником залога всего чаще служит договор, в законе имеющий название закладной договор, соответственно латин­скому contractuspignoratitius и немецкому Pfandcontract. Но договор – не единственный источник залога: он может вытекать и действительно вы­текает и из других источников, даже в нашем юридическом быту, хотя договор и служит у нас нормальным источником юридиче­ских отношений по залогу.

1) Закон служит иногда источником залога, так что лицу принадлежит право залога на имущество другого лица непосредственно на осно­вании закона. В некоторых законодательствах эти законные залоги (pignoralegalia) чрезвычайно развиты, например, в римском, французском, прусском. Так, по самому закону предоставляется право залога жене на имущество мужа в обеспечение приданого, поступившего от нее в распоряжение мужа; детям – на имущество родителя, вступившего во второй брак, в обеспечение их имущества, состоящего в распоряжении родителя; опекаемому – на имущество опекуна и т. д.